непонимание смысла нормы ст. 408 ГК. Да, пока долговой документ находится у должника,,
обязательство, удостоверенное этим документом, предполагается прекращенным. В период с 30
января 1998 по 14 января 1999 г. так оно и было. Но сейчас уже июнь 2000 г., сейчас спорные дол-
говые документы уже не находятся у должника (и даже, строго говоря, не у кредитора), а
лежат в материалах дела, будучи представленными туда кредитором. Когда ст. 408 ГК говорит о
«нахождении долгового документа у должника», она имеет в виду нахождение в настоящем
времени. По-другому ее смысл можно передать так: если долговой документ находится у
должника, то удостоверенное им обязательство предполагается прекращенным, доколе не доказа-
но иного. И это понятно, ибо предполагается, что ни один разумный кредитор никогда не
расстался бы с документом о своем праве, тем более, никогда не отдал бы его должнику, — лицу,
наименее всего заинтересованному в сохранении этого документа, если бы его интерес в
обязательстве не был бы удовлетворен. Ф. А. Гудков же увидел в норме совершен но иной смысл;
он прочитал ее так: если долговой документ находится или когда-либо находился у должника, то
... ну
и далее по тексту (см. начало настоящей статьи).
Калужане слушали и соглашались — да, глупо получается. Стащил расписку, денек у себя
подержал, а потом вернул — она, дескать, все равно уже ничего не удостоверяет, поскольку
имело место «нахождение у должника». Глупее ничего не придумать. И ... тем не менее
просили: давайте напишем дополнение к нашему заявлению о принесении протеста. В
соответствии с Заключением г-на Гудкова. Мало того, что мы и так обильно сдобрили наше
заявление разными разностями про отсутствие протеста и давность, так теперь еще и
«приправим» все это откровенным бредом? Ни за что.
— Тогда мы сами направим это заключение в суд. Ну не помешает лишняя бумажка, а? Ну
Вы же знаете, у нас всегда: чем больше бумаг — тем лучше. Ведь неизвестно, какой аргумент
понравится судьям. Мы сами направим...
Признаюсь, в какой-то момент разубеждать надоело. И правда, — смалодушничал я, — кашу
маслом не испортишь, а уж процесс бумажкой — и подавно. Тем более — такой бумажкой. Ладно,
говорю, господа, Ваше дело. Если хотите — направляйте.
Как и следовало ожидать, через некоторое время после такого ответа обнаружилось взаимное
непонимание в финансовых вопросах, потом осложнилась организация наших
взаимоотношений ... «Газэнергобанк» не увидел в нас никого, кроме профессионального
конкурента г-ну Гудкову — этим соображением они и объяснили для себя наше негативное
отношение к заключению. Короче говоря, к 5 декабря 2000 г., когда проходило рассмотрение
дела на Президиуме, я им уже не занимался.
Остальное читателям известно: с содержания постановления Президиума от 5 декабря 2000 г.
мы и начали нашу статью. Все юридические аргументы, представляющие, с нашей точки
зрения, если и не высший пилотаж, то, по крайней мере, достаточно высокий полет
профессиональной юридиче
ской мысли, померкли перед откровенно ошибочным, можно сказать
— дилетантским толкованием п. 2 ст. 408 ГК.
Можно предположить, почему так произошло: Президиум просто не захотел «ковыряться» в
специфических категориях вексельного права с его довольно тонким инструментарием, когда в
его распоряжение было предоставлено относительно безобидное, да еще и «железное» по своим
последствиям толкование нормы ГК
193
. Собственно, и толкованием-то это не назовешь; скорее
речь идет о чисто формальной подстановке одноименного понятия из жизни в законодательную
формулу. Ведь сказано же в Кодексе: «нахождение документа у должника»; «находился»
вексель у должника? — да, находился. Значит, имело место то самое «нахождение», о котором
говорит закон, и значит ... ну и далее по тексту. То, что в последующем имело место воз-
вращение векселя в руки кредитору — это, дескать, ерунда; презумпция прекращения
обязательств, установленная п. 2 ст. 408, этим фактом не опровергается (ведь там же такого «не
записано»). Интересно, а чем же тогда опровергается? Дело было даже не в том, что все наши
рассуждения оказались бесполезными (хоти и это вызывало, как минимум, досаду). Более всего
удручало то, что даже в Высшем Арбитражном суде может сработать откровенная «туфта» и, в
то же время, остаться без понимания юриспруденция. Но самое главное (и эти опасения
удалось высказать по телефону бывшим клиентам), постановление Президиума
могло быть
чрезвычайно легко проигнорировано нижестоящими судами. Для сравнения можно сказать: если
бы решение с такой мотивировкой принял в суд первой инстанции, то у него не было бы никаких
шансов на то, чтобы устоять в апелляции и, тем более, в кассации. Это же классическое
«неправильное применение норм материального права»! И пусть Арбитражный суд г. Москвы не
может отменить акта Президиума ВАС, но на такой акт Президиума он может просто закрыть
глаза.