привести к тому, что последние, обладая контрольным пакетом акций (или большинством долей) и по
сути определяя в силу этого все действия контролируемого общества, формально остаются в стороне
от возможных отрицательных результатов своего руководства, например от последствий неудачно
совершенных контролируемым обществом сделок. Ведь если такая рискованная или заведомо
невыгодная сделка навязывается контролируемому обществу основной, материнской компанией,
последняя в результате либо получит большую часть дохода, либо предоставит кредиторам
имущество дочерней компании, устранившись от всякой ответственности за нанесенные убытки как
обычный участник юридического лица (компании). При этом в проигрыше могут оказаться не только
потенциальные контрагенты дочернего общества, но и другие его участники, не контролирующие его
деятельность (в частности, оставшиеся в меньшинстве акционеры).
И здесь, таким образом, возникают традиционные для корпоративного, в том числе для
акционерного, права задачи - защита интересов кредиторов и меньшинства акционеров (других
участников контролируемых обществ). Этой проблемы не встает применительно к деятельности
товариществ, ибо участвующие в них полные товарищи всегда несут неограниченную личную
ответственность по их долгам (что снимает вопрос о защите интересов кредиторов) и находятся друг с
другом в лично-доверительных отношениях (что снимает вопрос о защите их личных интересов).
Поэтому в роли контролируемых, дочерних компаний могут выступать только хозяйственные
общества. В роли же контролирующих, основных (материнских) компаний могут выступать как
общества, так и товарищества.
Решение данной проблемы развитые правопорядки нашли в признании при определенных
условиях возможности возложения имущественной ответственности по сделкам дочерних компаний
не только на совершившее их юридическое лицо, но и на его участников, реально определявших его
действия (материнскую компанию). Поскольку при этом закон пренебрегает оболочкой юридического
лица, призванной не допустить кредиторов к имуществу его участников (учредителей), данная
возможность получила наименование снятия корпоративных покровов <1>. В ряде случаев
законодательство развитых стран возлагает на материнскую компанию обязанность компенсировать
дочернему обществу в соответствии с его годовым балансом убытки, понесенные последним в
течение хозяйственного года из-за выполнения указаний материнского общества, т.е. устанавливает
косвенную ответственность материнской компании перед кредиторами дочернего общества.
--------------------------------
<1> Сама терминология "piercing the corporate veil" ("снятие корпоративной маски") пришла из
практики судов в отношении компаний одного лица, иногда недобросовестно скрывавших имущество
учредителя (единственного участника) от его кредиторов. В более широком плане эта проблема стала
предметом изучения и получила отражение в законодательстве лишь в 70-е гг. XX века (подробнее
см.: Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. С. 145 и сл.).
Дочерним признается хозяйственное общество, действия которого определяются другим
(основным) хозяйственным обществом или товариществом либо в силу преобладающего участия
последнего в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо
иным образом (п. 1 ст. 105 ГК; п. 2 ст. 6 Закона об акционерных обществах; п. 2 ст. 6 Закона об
обществах с ограниченной ответственностью).
В силу этого взаимоотношения двух компаний могут быть признаны взаимоотношениями
материнской и дочерней компаний при наличии хотя бы одного из трех условий. Во-первых, речь идет
о преобладающем участии одной компании в уставном капитале другой, что дает ей решающий голос
в управлении делами. Закон не требует при этом наличия заведомо контрольного пакета акций
(например, 50% плюс одна акция) или долей участия, поскольку преобладание - вопрос факта.
Известно, что в некоторых крупных компаниях с большим количеством акционеров для контроля
может оказаться достаточным и 5 - 10% акций. Во-вторых, возможно наличие договора о подчинении
одной компании другой и даже прямая запись об этом в уставе дочернего общества. В-третьих,
имеется в виду любая возможность одной компании иным образом определять решения другой
компании, например навязать ей свою волю на совершение конкретной сделки (сделок). Наличие
договора или иного соглашения о подчинении одной компании указаниям другой в европейском праве
обычно квалифицируется в качестве договорного концерна, а остальные случаи (преобладающее
участие в уставном капитале и возможность иным образом влиять на деятельность другой компании)
называются фактическим концерном.
Уже из этого видно, что дочернее общество не является какой-либо особой организационно-
правовой формой или разновидностью хозяйственных обществ. Всякое хозяйственное общество
может быть признано дочерним при доказанности хотя бы одной из названных выше ситуаций, в том
числе только в отношении конкретной сделки, т.е. даже в единственном правоотношении.